版权可不可以当商标使用

2023-01-20 3068人阅读
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版权又称为著作权,虽然版权和商标权都是属于知识产权的范围,但两都还是存在很多的区别,而且两者保护的对象也是不一样的,所以两者是不能替代使用的。

  著作权与商标权有以下区别:

  (一)在权利主体方面,著作权的主体既可以是公民个人,也可以是法人或非法人单位;既可以是作者本人,也可是其继承人或其权利义务的承受人,有时还可以是国家。但是商标权的主体主要是法人,如果是公民个人在我国申请注册商标的话,还必须是个体工商业者。而且国家不能成为商标权的主体。

  (二)在权利的取得方面,著作权的取得一般为自动产生,商标权的产生则需国家行政机关的确认。

  (三)在权利的标的物方面,著作权的标的物为文学、艺术和科学等作品,商标权的标的物为使用于商品或服务的商标。

  (四)在权利的独占性方面,著作权中两人分别独立完成同样的作品均可获得著作权,商标权则具有相当强的排他性,不仅不能出现保护范围相同的相同商标,而且不能出现保护范围相同的近似商标。对于驰名商标,权利的独占性更为明显。

  《中华人民共和国商标法》

  第三条 经商标局核准注册的商标为注册商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标;商标注册人享有商标专用权,受法律保护。

  本法所称集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。

  本法所称证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

  集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项,由国务院工商行政管理部门规定。

  《中华人民共和国著作权法》

  第三条 本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:

  1、文字作品;

  2、口述作品;

  3、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;

  4、美术、建筑作品;

  5、摄影作品;

  6、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;

  7、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;

  8、计算机软件;

  9、法律、行政法规规定的其他作品。

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